Введение
В XXI веке перед авторским правом возникают новые задачи, вызванные появлением новых информационных технологий и порождаемых ими новых объектов интеллектуальной деятельности - в первую очередь в области интернета. Эти задачи не могут быть урегулированы согласно прежней правовой модели традиционного авторского права индустриальной эпохи, зародившейся несколько веков назад, и требуют новых правовых концепций, отражённых в законодательстве с учётом изменившихся реалий. Настоящая работа посвящена рассмотрению этих новых реалий авторского права в интернете по состоянию на 2015 год. Временные рамки в настоящей области права представляют особое значение, поскольку в отличие от многих других правоотношений гражданского права, насчитывающих много веков и имеющих истоки в римском праве, правоотношения в постоянно развивающемся современном информационном пространстве могут видоизменяться всего за несколько лет, а изменения в законодательстве, призванные восполнить прежнее отставание в правовом регулировании и более полно отразить новации в фактическом положении дел - приниматься ещё чаще.
Актуальность темы обусловлена тем, что, обоснованность использования категории «интеллектуальная собственность» неоднократно становилась предметом научных дискуссий. Одни ученые отстаивают проприетарную концепцию права интеллектуальной собственности, другие считают, что использование понятия «собственность» для обозначения результатов интеллектуальной деятельности спорно и даже недопустимо.
Представляется, что решение этого вопроса находится между предложенными полярными точками зрения. Одним из обоснований этому является качественная характеристика вещной и интеллектуальной собственности, соотношение качественной характеристики этих понятий, определение их «точек соприкосновения» и дифференциации этих понятий.
К числу свойств, характерных для права интеллектуальной собственности, во-первых, следует отнести субъектный состав в исследуемых правоотношениях. В праве интеллектуальной собственности - это обладатель. В качестве субъектов могут выступать физические и юридические лица, а также публично-правовые образования. Во-вторых, исключительный и абсолютный характер интеллектуального права собственности. Собственность, по мнению В. К. Андреева, «подразумевает исключительность права собственника на свое имущество, форму полного господства над вещью». Исключительность определяет и абсолютный характер защиты в случае нарушения прав собственника. Кроме этого, абсолютность проявляется в том, что собственнику противостоит неограниченное количество третьих лиц, которые должны воздерживаться от несанкционированного использования интеллектуальной собственности.
Целью работы является изучение понятие и признаки объекта авторского права.
Задача работы:
Изучить объект авторского права
Исследовать признаки авторского права
Предметом исследования курсовой работы является действующее законодательство, общая и специальная литература, авторского права.
Методологическую основу исследования составили общенаучный диалектический метод познания, а также следующие общие, специальные и частные методы исследования: формально-юридический, сравнительно-правовой, системный, комплексный, правового моделирования, нормативный.
Обусловленная целью и задачами исследования, работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка.
1. Общая характеристика объекта авторского права
авторский право охрана
1.1 Понятие объекта авторского права
Юридическое обозначение определенных авторских прав начался еще в Древней Греции и Риме, когда возникла необходимость защищать от переделок и искажений знаменитые комедии и трагедии. Изобретение Гуттенбергом в середине XV в. способа книгопечатания подвижными литерами ознаменовало конец эпохи рукописных книг и налаживание массового и дешевого производства и воспроизведения печатных изданий. Тем не менее до ХХ в. авторские права распространялись в основном на писателей, художников, композиторов, драматургов и издателей, произведения которых были доступны достаточно ограниченному кругу лиц. Сегодня в результате научно-технического прогресса, с появлением спутников, сотовой связи, оптического волокна, телевидения, радио, компьютеров и разнообразных материальных носителей, с активным распространением деятельности СМИ и различного рода информационных агентств, наконец, с развитием глобальных электронных сетей общество получило почти безграничную техническую возможность копировать и распространять не только произведения, но и многочисленные объекты авторского права, имеющие бесспорную экономическую ценность. Доходы, получаемые от творческой деятельности, стали занимать серьезную часть от валового внутреннего продукта многих государств и, таким образом, начали оказывать влияние не только на отдельных хозяйствующих субъектов, но и на деятельность целых обществ, международную экономическую и политическую ситуацию.
Объектом авторско-правовой охраны выступает произведение. Под произведением понимается «такое проявление интеллекта личности, где находит развитие мысль, облеченная в доступную для восприятия форму, которая обладает достаточной оригинальностью и поддается воспроизведению, сообщению для всеобщего сведения и переработке». Автором произведения признается лицо, творческим трудом которого оно создано (ст. 1257 ГК РФ). Обозначим основные сущностные моменты авторского права.
. Автором всегда выступает физическое лицо - человек, который благодаря своим интеллектуальным качествам создает произведение. Произведение неотъемлемо от личности автора, и с момента его решения об обнародовании он имеет право на то, чтобы его имя или псевдоним указывались всякий раз, когда его работа используется.
. Авторское право охраняет результаты творческой деятельности, нашедшие выражение в объективной форме, а не идеи. Идеи произведениями не являются и могут свободно использоваться. Охрана идей могла бы существенно воспрепятствовать дальнейшему развитию творческой мысли и появлению новых оригинальных произведений. Действительно, все многообразие, например, драматических коллизий, сводится к нескольким десяткам ситуаций и эмоций, в то время как авторами создаются тысячи прекрасных драматических произведений. Если издана книга рецептов, то автор имеет право на литературную форму изложения рецептов, порядок построения текстов, но сами рецепты могут спокойно использоваться неограниченным кругом лиц. Такая позиция, хоть и закреплена в международных и национальных законодательных актах, принимается не всеми исследователями. Одни авторы включают идею в качестве компонента авторского права, другие полагают, что без охраны идеи нельзя защитить научное произведение.
. Оригинальность произведения как необходимое условие охраны заключается в творческом и индивидуализированном способе выражения или форме исполнения произведения. Новизна произведения не является необходимым условием охраны, как, например, при создании изобретения. Оригинальность оценивается по-разному; если возникает сомнение или спор, то в каждом случае необходимо отдельно оценивать творческий характер. В любом случае речь идет об оригинальности формы. Она презюмируется, хотя, очевидно, далеко не всякая объективированная информация может претендовать на оригинальность.
. Охрана не зависит от ценности, достоинства или назначения произведения. Ценность - вопрос вкуса, и оценку дают публика и критики, но не право. Ни утилитарное, ни культурное назначение произведения не влияют на объем его охраны.
. Произведение может быть разным по форме. Законодательство не должно ограничивать свободу творчества и возможные формы произведения. Оно может быть письменным и устным, записано на различные материальные носители, может быть первичным и производным и т. д.
. Охрана произведения не обусловлена выполнением каких-либо формальностей. Форма произведения сама является правоустанавливающим фактом (документом), никакой дополнительной регистрации не требуется. Из этого правила есть исключения. Во-первых, программы для ЭВМ и базы данных можно регистрировать по желанию автора, хотя правовая охрана им предоставляется и без такой регистрации (ст. 1262 ГК РФ). В ряде стран Южной Америки еще сохранены некоторые формальности, требующие регистрации, но Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (с последующими изменениями) отменяет все положения, относящиеся к соблюдению формальностей.
Сегодня как никогда актуальны вопросы управления и правовой охраны авторских прав, правовые и экономические аспекты определения авторских прав, защита объектов авторского права от несанкционированного копирования, проблемы авторского права, возникающие при выполнении вузом научно- исследовательских, опытно-конструкторских разработок, а также при реализации инновационных образовательных программ и другой инновационной деятельности.
.2 Объекты авторского права в учебных заведениях
С необходимостью решения названных проблем сегодня столкнулись высшие учебные заведения, исследовательские институты, библиотеки, издательства, средства массовой информации и другие организации. В целях обсуждения этих проблем и обобщения опыта их решения 29 октября 2008 г. Объединенным центром интеллектуальной собственности Уральской государственной юридической академии и Уральского государственного технического университета - УПИ была проведена IV Международная конференция «Авторское право в науке, образовании и бизнесе» (по итогам конференции издан сборник докладов).
Впервые обсуждение вопросов авторского права в научной сфере началось еще в начале прошлого века. В 1921 г. французским публицистом - секретарем Общества защиты авторских прав - Люсьеном Клотцем был введен в оборот термин «научная собственность» (propriete scientifique), или право на научные открытия и изобретения (droit sur les decouvertes et invention scientifique). По замыслу Клотца, если авторское право распространяется только на индивидуальную форму выражения мысли автора, то научная собственность должна распространяться на идеи и мысли, высказанные письменно или устно. Вместе с тем предполагалось свести к минимуму формальности, связанные с возникновением прав. Дальнейшее серьезное и всестороннее обсуждение вопроса и его детальная проработка привели к следующим положениям. Право научной собственности распространялось на идею, как в патентном праве, а не на форму, как в авторском праве. Но возникало оно не в результате регистрации заявки и проведения экспертизы, как в патентном праве, а в силу факта создания произведения, как в авторском праве. При этом ученый получал права на вознаграждение, но не получал права запрещать использование своего произведения, идеи или открытия. Такая конструкция вполне отвечала идеям справедливости и благородства, но, как выяснилось при более детальном рассмотрении, ее практическое воплощение оказалось задачей невыполнимой.
Указанная проблема актуальна и в настоящее время. Может ли авторское право защищать идею? Ведь главное в научном произведении не форма изложения, а содержание, а чаще всего - идея. По мнению ряда авторов, нельзя назвать произведения научными, если они не содержат научных положений, новых идей, принципов, методов, способов и т. д. А концепция охраны формы произведения есть неудачная попытка законным образом использовать содержание, идею, основную мысль оригинального (первоначального) произведения, меняя только внешнюю оболочку, внешнее оформление. К тому же, к сожалению, в научной среде нередки случаи заимствования идей и мыслей, появляющихся в чужих диссертациях и публикациях. Особенно это актуально для гуманитарных наук, поскольку ни в философии, ни в социологии, ни в других гуманитарных науках не существует патентуемых объектов.
Тем не менее законодатель подчеркивает, что идеи, мысли, принципы не объекты правовой охраны, и не распространяет на них режим патентных прав. Такая позиция представляется оправданной. Во-первых, она направлена на интеллектуальное развитие общества, трансляцию и приращение знаний. Очевидно, что новое знание всегда базируется на осмыслении и переработке старого. Исследователи должны заимствовать удачные идеи друг у друга, чтобы развивать науку. Во-вторых, право исходя из своих регулятивных свойств имеет возможность защищать формализованные объекты. В патентном праве это описанная в патенте формула изобретения, которая хотя и является техническим решением, но обязательно соответствует формализованным признакам новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости. В авторском праве это форма текстового изложения на каком-либо языке с использованием правил грамматики. Это, однако, не означает, что нарушением будет только слово в слово скопированный текст без указания автора. Определяя плагиат юридически, мы руководствуемся в том числе общим смыслом изложенного (а значит, одним из факторов нарушения права все же считается заимствование идеи). «Не требуется, чтобы копирование было точным или цельным, должна быть только представлена существенная часть в качественных терминах: если заимствование мало по объему, но затрагивает нечто центральное в произведении, то оно может быть признано посягательством».
Но заимствование мысли как таковой с точки зрения права нарушением не является и может рассматриваться как нежелательный поступок только с позиции научной этики.
В современном российском законодательстве предоставлены весьма широкие возможности «добросовестного» использования произведений авторского права без разрешения обладателя исключительных прав. Именно условия «добросовестного действия», их интерпретация имеют центральное значение для научного сообщества или, точнее, для той его части, которая соблюдает авторские права при использовании чужих произведений.
Гражданский кодекс РФ дает исчерпывающий перечень случаев свободного использования произведения (в том числе в научных целях), т. е. без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования. В частности, допускается цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических или информационных целях правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати.
1.3 Объекты авторского права интернета
Технические изменения породили значительный рост числа научных публикаций в сети Интернет. Издание в Интернете обеспечивает целый ряд преимуществ и освобождает от затрат на печать и распространение, а также от большого объема довольно нудной работы. Неудивительно, что научное сообщество обратилось к публикациям в Интернете, создавая новые модели публикаций научных результатов. Но это, в свою очередь, вызвало необходимость создания соответствующего механизма правового регулирования для вновь возникших общественных отношений и разработки новых средств правовой защиты авторских прав научных работников.
На практике авторские права в сети Интернет часто игнорируются. Одновременно подвергается сомнению уместность авторского права в цифровых публикациях в связи с тем, что многие документы становятся «живущими», непрерывно изменяясь и увеличиваясь за счет трудов разных авторов. Возникают дополнительные проблемы с распределением имущественных и личных прав.
Авторские права принадлежат отдельным гражданам, но в целом составляют интеллектуальный ресурс своих государств и творческое наследие всего человечества. Задача государства - поощрять творчество посредством эффективной правовой охраны прав авторов и тем самым обеспечивать научно- технологическое развитие общества и средства для существования авторов.
Когда мы говорим об авторском праве в образовательной сфере, речь прежде всего идет о преподавателях и студентах вузов. Объектами авторского права здесь могут выступать учебные программы, учебные и учебно-методические пособия, лекционный материал, а также материал курсовых и дипломных работ, докладов и эссе. Многие проблемы, возникающие относительно данных объектов, созвучны тем, которые обсуждались относительно научных произведений. Но в данной сфере далеко не каждое произведение имеет новизну, которая рассматривается как признак оригинальности, а следовательно, может иметь творческий характер. При этом оригинальность характеризуется тем, что указывает на уникальность объекта вообще, а новизна - на неизвестность в какой-либо момент. В этом случае авторское право охраняет лишь те творческие результаты, которые в чем-то являются уникальными, не создававшимися ранее, не повторяющимися даже при параллельном творчестве. Оригинальная форма произведения - это творческий результат в том первоначальном виде, в котором его создал автор. Только в случае, когда присутствуют все признаки объектов интеллектуальной собственности, мы можем говорить об авторском праве на данный объект.