Материал: Авторы книги известные правоведы, члены рабочей группы по подготовке проекта Гражданского кодекса Российской Федерации

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

8. Права и обязанности сторон в договоре
345
немедленно уведомить о создавшейся таким образом ситуации клиента,
после чего последнему предстоит принять решение – оставить ли договор в силе или прекратить предусмотренное договором полномочие.
Обязанностям доверителя посвящена ст. 975 ГК. Если не считать необходимости выплатить вознаграждение, все остальные указанные в этой статье обязанности могут возлагаться на поверенного независимо оттого, является ли заключенный сторонами договор возмездным или безвозмездным. Подобная унификация стала возможной именно по той причине, что обязанности, о которых идет речь, носят в значительной мере кредиторский характер.
Первая из таких обязанностей связана непосредственно с необходимостью обеспечить поверенному исполнение обязательства. Имеется ввиду выдача доверенности (доверенностей) на совершение предусмотренных договором юридических действий. Поскольку совершение таких действий поверенным возможно только при наличии у него на этот счет доверенности, во всех случаях, когда выданная доверенность (доверенности)
охватывает только часть указанных в договоре действий, объем обязательства поверенного перед доверителем ограничивается содержанием самой доверенности. И наоборот, если доверенность в части предусмотренных в ней положений оказывается более широкой по сравнению с договором,
обязательство поверенного должно включать только то, что предусмотрено в договоре. Соответствующая обязанность считается исполненной и тогда, когда согласно п. 1 ст. 185 ГК доверенность вручается доверителем не самому поверенному, а непосредственно третьему лицу, по отношению к которому поверенный должен совершать соответствующие действия.
Наконец, особо выделена ситуация, при которой данная обязанность вообще не возникает когда доверенность оказывается не нужной,
например в случаях, при которых полномочие, как предусмотрено в п. ст. 182 ГК, явствует из обстановки, в которой действует представитель.
К числу таких же обеспечивающих исполнение поручения поверенным обязанностей доверителя относится наделение поверенного средствами, которые необходимы для исполнения поручения (п. 2 ст. 975 ГК).
В отличие от указанной еще одна обязанность – возместить издержки не содержит такого же, какое установлено в отношении наделения поверенного средствами, ограничения ссылки на необходимость. Однако есть все основания распространить тоже ограничение и на возмещение издержек. Речь идет о том, что за поверенным признается право на возмещение только таких понесенных им издержек, необходимость которых он сможет доказать.
Еще одна обязанность, такая же кредиторская по своей природе, без промедления принять от поверенного все исполненное им в соот-
Глава 8. Договор поручения
346
ветствии с договором. С ее нарушением доверитель впадает в просрочку, что влечет за собой наступление установленных в связи с этим ст. 406 ГК последствий. Для определения объема указанной обязанности следует учесть, что она соотносительна лежащей на поверенном обязанности – передавать доверителю все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения.
Последнюю из закрепленных в ст. 975 ГК обязанностей доверителя,
присущую только возмездному договору, составляет выплата вознаграждения поверенному. Ей посвящена, кроме того, специальная статья Кодекса. Статья 972 ГК, которая имеется ввиду, предусматривает, что соответствующая обязанность возникает у доверителя, если на этот счет есть специальное указание в законе, ином правовом акте или договоре поручения. И только в случаях, когда поручение связано с осуществлением хотя бы одной из сторон предпринимательской деятельности, для ее возникновения у доверителя достаточно отсутствия на этот счет в договоре иного.
Если порядок выплаты вознаграждения не предусмотрен в договоре, следует исходить из того, что она должна производиться после того,
как поручение будет исполнено. В случае, когда в договоре не предусмотрен размер оплаты и при невозможности его определить исходя из условий договора, вступает в действие п. 3 ст. 424 ГК, к которому отсылает п. 2 ст. 972 ГК. Это означает, что вознаграждение должно выплачиваться по цене, обычно взимаемой за аналогичные услуги при сравнимых обстоятельствах
1
Кодекс оставляет открытым вопрос о том, каковы последствия возникшей невозможности исполнить поручение. По этой причине, в порядке аналогии, может быть применена ст. 781 ГК
2
. Эта статья, включенная в гл. 39 («Возмездное оказание услуг, разграничивает невозможность исполнения, возникшую по вине заказчика и вследствие обстоятельств, за которые ни одна сторона не отвечает. Соответственно, если иное не предусмотрено законом или договором, в первом случае оплата услуг должна производиться в полном объеме, а во втором все сводится лишь к необходимости возместить фактически понесенные контрагентом расходы Водном из постановлений Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа в связи с применением п. 3 ст. 424 ГК было обращено внимание на то, что, определяя размер вознаграждения, исходя из средней суммы, выплаченной доверителем за один из прошедших годов, суд первой инстанции не учел разную сложность и результативность поручений, исполняемых в расчетном и соответственно в предыдущем году, принятом лишь за базис при подсчете (см Долженко АН, Резников В.Б., Хохлова Н.Н. Судебная практика по гражданским делам. МС Имеется ввиду, что в силу п. 2 ст. 779 ГК правила гл. 39 на договоры, выделенные в отдельных главах Кодекса (в их числе названа игл, не распространяются

8. Права и обязанности сторон в договоре
347
Правда, приведенный принцип вызывает определенные сомнения,
поскольку он не учитывает, кто именно выступает в роли лица, предоставляющего услуги. Имеется ввиду, что для случая, когда юридические действия, порученные поверенному, охватываются его предпринимательской деятельностью, значение должен был бы иметь основной, указанный в п. 1 ст. 2 ГК признак такая деятельность осуществляется за риском предпринимателя. Следовательно, вопрос не только о выплате вознаграждения, но и о возмещении убытков мог бы быть поставлен лишь при наличии вины контрагента (поверенного. Есть основания полагать, что подобное решение найдет в будущем отражение в ст. 781 ГК ив результате приобретет определяющее значение также и для договора поручения.
Гражданский кодекс РФ, в отличие от законодательства многих других стран, не ставит основания и объем ответственности поверенного в зависимость оттого, должно ли исполняться поручение возмездно или безвозмездно. И это притом, что применительно к другим договорам, для которых подобно поручению предусмотрены такие же две модели возмездная и безвозмездная, Кодекс соответствующую дифференциацию предусматривает. В качестве примера можно указать на различие в объеме ответственности хранителя за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых им на хранение, в зависимости от того,
является ли оно возмездным или безвозмездным. При сравнении норм,
регулирующих возмездную передачу имущества во владение и пользование (аренду, с одной стороны, и передачу в пользование безвозмездно с другой, обращает на себя внимание то, что указанное различие распространяется на объем и основания ответственности за недостатки переданного имущества. Думается, что подобная дифференциация была бы вполне обоснованной и для договора поручения.
Поскольку возмездное оказание услуг в форме поручения составляет существо профессиональной деятельности коммерческих представителей, законодатель счел необходимым принять особые меры к защите их интересов. Кодекс (п. 3 ст. 972) с этой целью предусмотрел, что если в роли поверенного выступает коммерческий представитель, обя-
1
Статья 902 ГК содержит указание на то, что если хранение было безвозмездным, убытки возмещаются при утрате и недостаче вещей – только в размере стоимости утраченных или недостающих вещей, а при повреждении вещей – только в размере суммы, на которую понизилась их стоимость. И это притом, что общая норма ст. 15 ГК включает в состав подлежащих возмещению убытков как реальный ущерб, таки упущенную выгоду Арендодатель несет ответственность по общим основаниями в объеме, предусмотренном ст. 15 ГК (см. ст. 612), в то время как при безвозмездном пользовании ответственность ссудодателя наступает только при умысле и грубой неосторожности передавшего вещь и ограничивается возмещением реального ущерба (см. ст. 693 ГК).
Глава 8. Договор поручения
348
зательства доверителя передним обеспечиваются удержанием. Предметом указанного способа обеспечения обязательства служат вещи, которые коммерческий поверенный получил по совершенной им сделке и которые должен передать доверителю. Обеспечение удержанием распространяется на такие лежащие на доверителе как должнике обязательства, как выплата причитающегося вознаграждения, компенсация понесенных коммерческим поверенным издержек и др.
Особенность того же договора – коммерческого представительства составляет и еще одна гарантия, на этот раз установленная в интересах доверителя. Она выражается в возложении на коммерческого представителя обязанности сохранять втайне ставшие ему известными сведения о торговых сделках. Эта обязанность, в отличие от других лежащих на сторонах,
продолжает действовать и после прекращения договора (п. 3 ст. 184 ГК).
9. Прекращение договора
Как ив отношении содержания договора поручения, правовой режим его прекращения последовательно отражает основную особенность договора фидуциарность. Имеется ввиду особое доверие, исходящее от той из сторон, которая дала согласие на совершение от ее имени юридических действий. Именно под таким углом зрения должен оцениваться прежде всего набор указанных в законе оснований прекращения договора
1
Хотя фидуциарность и является, применительно к поручению, односторонней, существование договора зависит в равной мере от судьбы итого, кому оказано доверие, итого, кто это доверие оказывает. По указанной причине применительно к обеим сторонам в договоре установлены аналогичные последствия для одних и тех же обстоятельств.
Речь идет о смерти, признании недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим (п. 1 ст. 977 ГК).
Применительно к доверителю это связано стем, что в случае его смерти нет уверенности в том, что избранному в свое время доверителем поверенному окажут необходимое доверие наследники доверителя.
При признании его, доверителя, недееспособным или ограниченно дееспособным указанные сомнения относятся уже и к лицу, назначенному в этой связи опекуном или соответственно попечителем (ст. 32 и 33 ГК),
1
О значении фидуциарности для определения круга оснований прекращения договора поручения см Суханов Е.А. Поручение (Гл. 49). Гражданский кодекс Российской Федерации.
Часть вторая. Текст комментария. Алфавитно-предметный указатель. МС и сл.
2
Этим договор поручения отличается, например, от договора простого товарищества, в котором та же фидуциарность является взаимной каждый из товарищей доверяет остальными одновременно то, что ему предстоит делать, является объектом их доверия

9. Прекращение договора
349
а при безвестном отсутствии – тому, кто на основании решения суда заключит с органом опеки и попечительства договор доверительного управления имуществом безвестно отсутствующего (п. 1 ст. 43 ГК).
В принципе не исключено, что лицо, которому предстоит выразить свою волю (наследник, опекун, попечитель, доверительный управляющий, остановит свой выбор на том же, кто были ранее поверенным. Однако, придавая опять же особое значение фидуциарности договора, законодатель счел недостаточным молчаливое подтверждение согласия на продолжение действия договора со стороны указанных лиц им в таких случаях придется заново не только выдать доверенность, но и заключить договор поручения.
В отношении поверенного необходимость прекращения договора при перечисленных обстоятельствах связана стем, что если смерть и безвестное отсутствие создают для поверенного фактическую невозможность исполнить поручение, признание поверенного недееспособным или ограниченно дееспособным означает в отношении юридических действий невозможность юридическую, поскольку, как уже отмечалось, в роли поверенного может выступать только дееспособное лицо.
Фидуциарность договора предопределила и необычное для обязательств вообще и договорных в частности решение вопроса о возможности их одностороннего прекращения.
Если ст. 407 и 450 ГК устанавливают презумпцию в пользу нерасторжимости обязательств, в том числе договоров, то применительно к договору поручения Кодекс не только закрепил за каждым из контрагентов право односторонне расторгнуть договор (имеется ввиду возможность для доверителя отменить поручение, а для поверенного – отказаться от поручения, но одновременно установил, что, во-первых, это можно сделать во всякое время и, во-вторых, соглашение сторон, которое предусматривает их взаимный отказ от такого права, признается ничтожным пи ст. 977 ГК).
Свобода прекращения договора поручения по воле одной из сторон распространяется и на отношения коммерческого представительства.
Существующие отличия состоят главным образом в возложении на сторону, отказавшуюся от договора, обязанности уведомить о своем отказе контрагента. Сделать это необходимо задней, если только договором не установлен более длительный срок. В случаях, когда отказ отпору- чения вызван реорганизацией юридического лица – коммерческого представителя, доверитель свободен от необходимости предварительного на этот счет уведомления. Таким образом, даже в отношениях суча- стием предпринимателей в определенных ситуациях личный характер,
фидуциарность, сохраняет свое значение, предполагая предоставление
Глава 8. Договор поручения
350
каждой из сторон возможности самостоятельно решать вопрос о его судьбе.
Правила, относящиеся к прекращению договора поручения, учитывают тесную его связь с доверенностью. Принимая во внимание значение доверенности как непременного способа достижения цели договора поручения совершения составляющих его предмет юридических действий,
законодатель предусмотрел такую редакцию ст. 977 ГК, которая по содержанию совпадает в своей основной части с редакцией ст. 188 ГК, посвященной прекращению доверенности. Это дает возможность предусмотреть в Кодексе случаи, при которых происходит одновременное прекращение действия и договора поручения, и доверенности.
Одно из немногих расхождений состоит в том, что ст. 977 ГК в числе общих оснований прекращения договора поручения, в отличие от указанных в ст. 188 ГК, не упоминает о прекращении юридического лица – стороны в правоотношении. Однако следует иметь ввиду, что такое основание прекращения обязательства, как ликвидация юридического лица кредитора или должника, закреплено в ст. 419 ГК (на случай, если в законе или ином правовом акте не предусмотрено иное. Что же касается реорганизации юридического лица – коммерческого представителя, тона- личие соответствующего указания на это обстоятельство в п. 3 ст. 977 ГК
означает сохранение действия договора поручения, если только соответствующая сторона (ее правопреемник) не воспользуется правом на отмену поручения или соответственно на отказ от него.
Расхождение состоит в том, что истечение срока действия доверенности не включено в число обязательных оснований прекращения договора поручения. Тем самым открывается возможность возникновения ситуации, при которой срок действия доверенности истек иона по этой причине считается прекращенной, а действие договора поручения продолжается. Тогда сохраняет силу закрепленная в п. 1 ст. 975 ГК обязанность доверителя выдать доверенность. В данной ситуации это означает необходимость замены «задавненной» доверенности новой. Однако все же следует учесть действие п. 2 ст. 971 ГК. Имеется ввиду, что обязанность заменить доверенность прекращается, если стороны, воспользовавшись предоставленной им этой последней нормой возможностью, предусмотрели в договоре предельный срок, в течение которого поверенный вправе действовать от имени доверителя, притом указанный срок к моменту истечения срока действия доверенности также истек Косвенное признание ликвидации юридического лица основанием прекращения договора поручения содержится в ст. 979 ГК, посвященной одному из последствий такой ликвидации на случай, когда речь идет о поверенном

9. Прекращение договора
351
Возможна вместе стем и прямо противоположная ситуация договор поручения прекращена срок действия доверенности не истек, притом, что ни одна из сторон не потребовала отмены доверенности или соответственно от нее поверенный не отказался. Поскольку при этих условиях доверенность продолжает свое действие, а следовательно,
полномочия бывшего поверенного на выступление от имени бывшего доверителя сохранились, заключенные поверенным после прекращения договора сделки порождают вытекающие из них права и обязанности у представляемого – бывшего доверителя.
Последствиям прекращения договора поручения посвящена ст. 978
ГК. Она содержит на этот счет одну общую и две специальных нормы.
Общая (п. 1 ст. 978 ГК) имеет ввиду ситуацию, при которой к моменту прекращения договора он не был исполнен поверенным полностью. Тогда на доверителя возлагается обязанность возместить поверенному издержки, которые тот успел понести при исполнении поручения. А если поверенному причиталось вознаграждение, оно также должно быть ему выплачено соразмерно выполненной работе. Указанная обязанность, включая компенсацию убытков и выплату вознаграждения, не возникает, если окажется, что поручение, хотя и было исполнено, но уже после того, как поверенный узнал или, по крайней мере, должен был узнать, что оно прекращено. Тем самым, продолжая в подобных случаях действия по исполнению поручения, несмотря на его отмену, поверенный принимает на себя связанный с этим риск. Следует, однако, иметь ввиду, что при соответствующих обстоятельствах поверенный не сможет воспользоваться правом, предусмотренным гл. 50 ГК для того, кто действовал в чужом интересе без поручения. Это прямо вытекает из п. 1 ст. 983 ГК.
Им предусмотрено, что обязанность выплатить вознаграждение, а равно и возмещать убытки не возникает, если лицо совершило действия, в отношении которых ему известно об их неодобрении тем, в чьих интересах и от чьего имени они совершались.
Признание за сторонами свободы прекращения договора поручения имеет своим последствием то, что поверенный и доверитель в равной мере свободны от необходимости возмещать убытки, которые возникли у контрагента вследствие имевших место отмены поручения или соответственно отказа от него. Однако это не относится к случаю, когда доверитель сможет доказать, что отказ поверенного от исполнения последовал в особых сложившихся для доверителя условиях когда он оказался лишенным возможности иначе обеспечить свои интересы. Имеется ввиду, что в подобной ситуации за доверителем признается право на возмещение убытков.

Установлены особые последствия и для одностороннего прекращения договора, в котором поверенный выступает в качестве коммерческого
Глава 8. Договор поручения
352
представителя. В подобных случаях, – независимо оттого, прекращен ли договор самим коммерческим представителем, выступающим в роли поверенного, или доверителем, – тот, кто действует подобным образом, обязан возместить причиненные им в связи с этим контрагенту убытки доверитель коммерческому представителю и соответственно коммерческий представитель – доверителю. Отмеченная особенность прекращения договора с участием коммерческого представителя отражает предпринимательский характер заключаемого в таких случаях договора поручения.
Статья 979 ГК, защищая особым образом интересы доверителя на случай смерти поверенного или ликвидации выступающего в роли поверенного юридического лица, возлагает на наследников – в первом случае и на ликвидаторов – во втором – определенные обязанности.
Речь идет о непременном извещении доверителя о состоявшемся прекращении договора поручения, а также принятии необходимых для охраны имущества доверителя мер (особо выделено – сохранение вещей и документов) с последующей передачей данного имущества доверителю.
При нарушении перечисленными лицами этой вытекающей непосредственно из закона (ст. 979 ГК) обязанности может возникнуть вопрос о возмещении доверителю причиненных таким образом убытков.
Определенные взаимные права и обязанности могут связывать доверителя и поверенного также в связи с отменой выданной во исполнение договора поручения доверенности. Последствиям такой отмены посвящена ст. 189 ГК. Эта статья (п. 1) возлагает налицо, которое выдало доверенность, а затем ее отменило, обязанность уведомить об этом того, кому была выдана доверенность, а также известных ему третьих лиц – тех, по отношению к которым представитель (поверенный) должен был осуществить юридические действия. Аналогичная обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего доверенность
1
Прекращение доверенности означает утрату поверенным своих полномочий на выступление от имени доверителя и тем самым возможности создания своими действиями у доверителя прав и обязанностей в отношении третьего лица (третьих лиц, с которым была совершена сделка. Вместе стем ГК (п. 2 ст. 189) предусмотрел, что указанное последствие на В арбитражной практике возникает нередко вопрос о влиянии начатых процедур банкротства на юридическую силу выданной доверенности отстраненным руководителем организации-должника. Закон о банкротстве позволяет сделать вывод, что прекращение доверенности может произойти не иначе, как путем отмены ее арбитражным управляющим (см Информационное письмо от 14 июля 2001 г. О некоторых вопросах применения в судебной практике Федерального закона О несостоятельности (банкротстве Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2001. № 9. С. 69).

9. Прекращение договора
353
ступает только с момента, когда тот, кому была выдана доверенность,
узнал или должен был узнать о состоявшейся отмене доверенности.
Таким образом, сделка, совершенная поверенным до этого момента,
способна непосредственно породить юридическую связь между доверителем и третьим лицом, даже если она совершена после того, как доверенность была уже отменена.
Приведенное правило введено исключительно для защиты интересов третьих лиц и представителя. Имеется ввиду, что в нем не нуждается сам доверитель, поскольку такого результата, как признание юридической силы за действиями поверенного, совершенными после отмены доверенности, доверитель мог бы достичь, использовав свое право на Кодекс устанавливает определенные изъятия для случая, когда отпадают основания к использованию соответствующего правила. Имеется ввиду, что не имеет юридической силы сделка, совершенная третьим лицом, которое могло или должно было узнать о том, что доверенность,
на основании которой действовал поверенный, уже отменена.
Наконец, следует указать, что с целью исключить возможную неопределенность в ситуации, возникшей при отмене доверенности или соответственно отказе от нее, п. 3 ст. 189 ГК возложил налицо, которому была выдана доверенность, а равно его правопреемников обязанность немедленно вернуть доверенность тому, кто ее выдал.
Определенные расхождения в редакции п. 3 ст. 189 ГК, возлагающей налицо, которому выдана доверенность, обязанность немедленно вернуть ее доверителю, ист ГК, на основании которой поверенный обязан вернуть доверителю только такую доверенность, срок действия которой не истек сам по себе, не имеют практического значения, поскольку, во-первых, при истечении срока ее действия доверенность все равно утрачивает силу и, во-вторых, указанное обстоятельство (истечение срока) третье лицо обязано было учитывать при совершении сделки с представителем
Глава 9. Действия в чужом интересе без поручения
354
ГЛАВА ДЕЙСТВИЯ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ. Понятие обязательства из действий в чужом интересе без поручения
Понятие института. В предшествующих главах обращалось внимание на существование трех видов договоров, связанных с действиями одного лица вместо другого. Объединяющим признаком, выделенным в легальном определении каждого из них, как было показано, служит то,
что одно лицо действует по поручению другого. Именно наличие поручения в конечном счете является основой для осуществления выраженного в этих отношениях прямого или косвенного представительства.
Однако тоже понятие – поручение – используется законодателем и для характеристики еще одной, уже четвертой по счету, ситуации,
в которой одно лицо действует вместо другого. Квалифицирующим признаком возникающего обязательства, которому посвящена настоящая глава, служит на этот раз не наличие поручения, а, напротив, его отсутствие. Указанное обязательство получило в римском праве наименование Выдача поручения одной стороной и его принятие другой само по себе предопределяют договорную природу трех упомянутых выше моделей. В тоже время отсутствие при четвертой модели ясно выраженной воли стороны – принять и оплатить оказанную ей услугу – отражает, напротив, недоговорный характер складывающихся отношений.
А это, в свою очередь, означает необходимость в прямом указании в законе находящихся за пределами договора обстоятельств, при наличии которых возникают соответствующие обязательства
1
Обязательства, о которых идет речь, урегулированы гл. 50 ГК. Название этой главы – Действие в чужом интересе без поручения – позволяет установить два непременных признака соответствующего обязательства один, негативный, – свои действия лицо совершает без по АО. Гордон, утверждая, что он был в этом первым, предложил перевести с латыни на русский negotiorum gestio (буквальный перевод – ведение дела) как фактическое представительство, имея ввиду, что основанием его возникновения служат не договоры, а совершившиеся факты (Гордон А. Представительство в гражданском праве.
СПб., 1879. С. 151).

1. Понятие обязательства из действий в чужом интересе без поручения
355
ручения, а второй, позитивный, – такие действия осуществляются вин- тересах другого.
Обычно в случаях, когда для индивидуализации определенного вида правоотношений используется несколько признаков, они приобретают значение только в совокупности. В данном же случае складывается несколько иная ситуация. Она отличается тем, что один из приведенных признаков характеризует рода другой – вид в рамках рода.
Смысл первого из признаков состоит в том, что он присущ любому несанкционированному лицом вторжению кого-либо в его имущественную сферу. Следовательно, этому признаку могут отвечать и действия противоправные, те. такие, которые нарушают законы или иные нормы. Определенным подтверждением может служить ст. 1 ГК, которую с полным основанием, подобному тому, как имело место в отношении аналогичных статей Гражданских кодексов РСФСР 1922 и 1964 гг.,
можно считать «командной».
Названная статья относит к основным началам гражданского законодательства недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. В этой связи значение второго из признаков состоит прежде всего в том, чтобы придать правомерный характер подобному вторжению. Для чего как рази потребовалось указание соответствующие действия совершаются в интересах того, кто во всех других случаях должен был бы считаться потерпевшим.
Подтверждением отмеченной особой роли второго признака может служить история создания и развития рассматриваемого института. Как обычно, его корни следует искать в римском праве. Само появление в этом праве negotiorum gestio объяснялось, в первую очередь, необходимостью исключить возможность подобной негативной оценки соответствующих действий лица со стороны законодателя. Отмеченное связано, в свою очередь, стем, что независимо от их характера подобные действия все же относились к категории совершаемых против воли лица и более широко – против обеспечиваемой законом свободы личности.
И даже после того, как данный институт уже нашел себе место в существовавшей в Риме правовой системе, отрицательное или, по крайней мере, настороженное к нему отношение со стороны законодателя сохранялось довольно долго. Примером может служить Сборник обычного права Северной Франции, создание которого относилось к 1283 г.
В нем, среди прочего, содержалось такое утверждение Существует еще один вид оказания услуг, когда одни лица принимаются служить другим без их просьбы, поручения, не будучи наняты или договорены каким-нибудь иным способом этот путь оказания услуг чрезвычайно опасен для того, кто вступил на него. И речь шла не только о том, что
Глава 9. Действия в чужом интересе без поручения
356
поступивший подобным образом не сможет получить вознаграждение за произведенные издержки, но ив другом Берясь заведение чужого дела, он рискует быть смешанным с вором»
1
Принципиальная основа negotiorum gestio, созданная в Древнем
Риме, сохранилась. Имеется ввиду, что содержание возникшего таким образом обязательства сводится к необходимости для лица, в интересах которого были совершены действия, – «доминуса» возместить расходы тому, кто действовал соответствующим образом, – гестору.
Как отмечал в свое время НО. Нерсесов, Римская юриспруденция считала основанием negotiorum gestio общий интерес отсутствующих хозяев, которому она придавала общегосударственное значение и защищала как общественный интерес. Отмеченная особенность соответствующего обязательства еще раз подтвердилась много веков спустя в нашей стране. Речь идет о том, что особенно остро ощутилось отсутствие законодательного регулирования обязательств, связанных сведением чужого дела без поручения, именно в период Отечественной войны, когда ситуации, при которых лицо принимало на себя заботу о жилом доме, хозяйстве, ином имуществе, оставленном ушедшим на войну соседом, приобретали массовый характер
3
Объясняя испытываемые законодателем потребности в принятии соответствующих на этот счет норм, в свое время составители проекта
Гражданского уложения ссылались на то, что отношения, возникающие из ведения чужих дел, требуют защиты со стороны закона именно ввиду осуществления посторонним добровольной деятельности, улучшения в имущественном или личном положении данного лица, ибо восстановление прежнего состояния, хотя бы оно представлялось возможными удобным, повлекло бы за собой напрасную трату в хозяйственных отношениях и препятствовало бы развитию в общежитии начал альтруизма
4
Составители проекта Гражданского уложения явно находились под влиянием идей ЮС. Гамбарова. Этот автор, которого можно назвать одним из создателей учения о представительстве в России, был после Приведено в книге Гамбаров ЮС. Добровольная и безвозмездная деятельность в чужом интересе. Выпуск второй. Социологическое основание института negotiorum gestio. МС Нерсесов Н. Добровольная и безвозмездная деятельность в чужом интересе. Выпуск второй. МС См Рясенцев В.А. Ведение чужого дела без поручения // Ученые записки МГУ. Вып. Труды юридического факультета. Книга вторая. МС и сл. На это же обращал внимание и И.Б. Новицкий (Отдельные виды обязательств. МС и сл.).
4
См Гражданское уложение. Книга пятая. Обязательства. Том пятый. С объяснениями.
СПб., 1899. С. 343.

1. Понятие обязательства из действий в чужом интересе без поручения
357
довательным сторонником общественной теории права. Ее основополагающие идеи он весьма успешно развил применительно прежде всего к рассматриваемому институту. Более ста лет назад ЮС. Гамба- ров утверждал, что при исследовании института neg. gestio следует прежде всего определить его мотив и основание, а отсюда уже умозаключать к содержанию этого института, в противоположность методу господствующей юриспруденции, в котором определение содержания институтов составляет центр тяжести исследования, а вопросы об их происхождении, основании и общественном значении не играют никакой роли. Именно в этой связи им подчеркивалось, что мотивом добровольной и безвозмездной деятельности в чужом интересе служит альтруистическое чувство, обуславливающее собой последнюю и самую юную из трех групп действий, на которые может быть разделена вся совокупность юридических действий. Группа альтруистических действий обязана своим происхождением успехам общественного и интеллектуального развития людей. В период субъективного состояния права и при условиях, неблагоприятных для развития альтруизма, действия этой группы не играют важной роли, нос прогрессом общественности значение их постоянно возрастает»
3
Обязательства, возникающие из действий в чужом интересе без поручения, относятся к числу тех, в признании которых законодателем заинтересованы прежде всего не столько потенциальные кредиторы,
сколько такие же потенциальные должники – те, кому, возможно, придется оплачивать соответствующие услуги. В подтверждение можно сослаться наставший традиционным пример лицо вспахивает вместе со своим чужое поле – того, кто ушел на войну. Возможны случаи, при См. в этой связи интересные соображения о социальной юрисдикции Гамбаров Ю.С.
Курс гражданского права. Т. I. Общая часть. СПб., 1911. С. 131.
2
Гамбаров ЮС. Добровольная и безвозмездная деятельность в чужом интересе. Выпуск второй. Социологическое основание института neg. gestio. МС Там же. С. 2–3.
4
Можно расценить как весьма точные указания на этот счет, которые содержатся в титуле
ХХVII книги третьей Институций Юстиниана: Когда кто займется делами отсутствующего лица, то между отсутствующими управителем его дел возникают иски, называемые исками о ведении дел (без поручения. Эти иски, очевидно, возникают собственно не из договора они имеют место лишь тогда, когда лицо без всякого поручения приметна себя управление чужими делами. Вследствие сего лицо, делами которого заведовали посторонние, также помимо ведома обязуется. Такое правило введено в интересах пользы, дабы дела лиц, вынужденных внезапно отлучиться, не пришли в запустение, если такие лица отправятся, не поручив никому управление своими делами. Ясно, что никто бы не был обеспечен, если бы не предоставить лицу иска на ту сумму, которую он израсходовал по поводу чужих дел (Памятники римского права. Институции Юстиниана. МС Глава 9. Действия в чужом интересе без поручения
358
которых один действует в интересах другого, несмотря на сознание того, что расходы, которые он для этого понес, никто и никогда ему не компенсирует. Тогда нередко любая оплата может показаться лицу просто оскорбительной. Есть все же и другие ситуации, при которых определяющее, стимулирующее значение для совершения необходимых действий в чужом интересе могут иметь гарантии хотя бы того, что понесенные лицом расходы будут ему компенсированы тем, в чьем интересе он действовал. Для таких ситуаций и создан соответствующий правовой институт
1
История развития института. Обращаясь к истории данного института, стоит и на этот раз отдать должное одному из указаний ЮС. Гам- барова. Оно сводится к следующему Более чем тысячелетнее существование, признание и особенное покровительство, оказываемое институту правом не одного народа, должно бы уже одно служить доказательством того, что фактическое состояние, соответствующее этому институту, следует рассматривать не как преступление, а как состояние, которое право считает особенно желательными само старается вызывать его»
Источник: https://tut-files.ru/previewfile/50289